Открытие наследства и вступление в наследство римское право

Римское право (Исайчева Е.А.) Открытие и принятие наследства. Лежачее наследство. Способы принятия наследства. Наследственная трансмиссия. Наследование по праву представления. Сонаследники

Открытие и принятие наследства. Лежачее наследство. Способы принятия наследства. Наследственная трансмиссия. Наследование по праву представления. Сонаследники

Наследство открывалось со смертью наследодателя. В этот же момент определялись лица, призываемые к наследству. Но они не приобретали права на наследственное имущество. пока не вступали в наследство.

За время между открытием наследства и его принятием наследственное имущество не принадлежало никакому лицу – лежачее наследство (hereditas iacens). В древнейшем римском праве это имущество считалось бесхозным (res nullius), любое лицо, захватив вещи из лежачего наследства и провладев ими год, становилось собственником. В более развитом праве лежачее наследство до принятия наследником как бы числили за умершим, личность которого продолжалась в наследственном имуществе.

Наследники по закону считались вступившими в права наследства помимо их воли. Для них требовалось особое заявление об отказе от наследства, если они не желали его принять или не желали связывать себя вытекающими из наследства обязательствами. Все прочие имели «право на размышление» и должны были выразить свое желание о принятии наследства специальным актом или подразумевающими его действиями (торжественное объявление о принятии, действительное вступление в управление. использование наследственного имущества и т. д.).

Для домашних, восходящих и нисходящих родственников устанавливался 1 год для объявления о принятии завещанного. Отсутствие таких действий или заявлений подразумевало, что право на принятие наследства переходит к следующему из числа |наследников по завещанию или по закону.

Принятие наследства было регламентированной процедурой. Наследник (безразлично, по закону или по завещанию) должен составить опись наследственного имущества (ее составление следовало начать в течение 1 месяца со дня открытия наследства, а закончить в 3 месяца с участием кредиторов. нотариуса и других заинтересованных лиц). Моментом принятия наследства определялся общий переход всех прав и обязанностей наследодателя, невзирая на составление описи и факт ее окончания.

Принятие наследства могло происходить единственным в правовом смысле путем: или по завещанию, или по закону. Если наследник умер, не приняв наследство без вины, то его права переходят к его наследникам – наследственная трансмиссия (transmissio).

Если в момент смерти наследодателя оказались в живых из числа его нисходящих дети и внуки от ранее умершего сына или дочери, эти внуки имеют право получить ту долю, которая досталась бы их умершему отцу или матери, если бы те пережили наследодателя (наследование по праву представления).

Если наследник не один, а несколько, все они являлись совместными собственниками в размере своих наследственных долей (сонаследниками). Наследственные требования и долги распадались на соответственные доли.

Требования и долги неделимые создавали солидарные права и солидарную ответственность всех наследников вместе. Но каждый наследник в любой момент мог потребовать раздела наследства.

При наследовании нескольких сонаследников имела место обязанность присчитать к подлежащей разделу наследственной массе некоторые виды своего собственного имущества.

Открытие и вступление в наследство

Актуальность. Наследственное право развивалось в зависимости от экономических, политических и других условий жизни общества. Римское право оказало могущественное влияние на все дальнейшее развитие законодательства и правовых учений общества, основанного на частной собственности. Наследственное право - есть совокупность норм, определяющих порядок перехода имущества умершего лица к наследникам.

В Древнем Риме институт наследственного права сформировался не сразу, получив свое завершение в законодательстве Юстиниана.

Целью работы является изучение Наследственное римское право

1) рассмотреть наследственное преемство (hereditas)

2) изучить открытие и вступление в наследство

3) рассмотреть наследование по завещанию (successio tesmentaria)

4) изучить наследование «по закону» (ab intestato)

5) рассмотреть сингулярное правопреемство: легат (legatum), фидеикомисс (fideicomissum) и дарение на случай смерти (donatio mortis causa).

Наследственное преемство (hereditas)

Наследованием называется переход имущества умершего лица к другим лицам[1].

Римскому праву современные законодательства обязаны самим понятием наследования как универсального правопреемства, в силу которого на наследника переходят не только все имущественные права и обязанности наследодателя, но и возлагается ответственность за долги наследодателя. Создается своего рода продолжение в лице наследника юридической личности наследодателя. Иногда долги наследодателя превышали наследственное имущество, тогда наследник отвечал по долгам своим имуществом.

Наряду с идеей универсального правопреемства римское право выработало, и понятие сингулярного преемства по случаю смерти: понятие завещательных отказов (легатов), в силу которых определенные лица приобретали отдельные права на принадлежащее завещателю имущество, не становясь субъектами каких бы то ни было обязанностей[2].

Таким образом, в Риме существовало два вида наследственного правопреемства: универсальное и сингулярное.

Наследниками признавались лица, которые ближе всего к наследодателю в порядке родства вплоть до исчерпания рода. В древнейшее время существовало только наследование по закону. Данный законный порядок вначале стоял выше всякой частной воли конкретного лица и носил неотменимый характер. К этой эпохе может быть применено изречение древнего германского права: только Бог может сделать наследником, а не человек.

Однако возрастание роли индивида, ослабление семейного характера собственности, усиление права домовладыки распоряжаться имуществом неизбежно приводили к появлению наследования по завещанию. Римское право уже в Законах XII Таблиц легально закрепило завещание как акт, отстраняющий порядок законного наследования[3].

Таким образом, составление завещания заменяет преемника по закону преемником по назначению завещания. Причем наследование по завещанию непременно исключало наследование по закону, т.е. оба порядка, вместе действовать не могли. Однако свобода завещания была ограничена в цивильном праве.

Наследодатель мог передать свое имущество любому лицу, но налагало на него ограничения в пользу необходимых наследников (его подвластных, членов его семьи).

Таким образом, различают наследование по закону и наследование по завещанию.

Открытие и вступление в наследство

Процесс перехода имущества умершего к наследникам состоит из двух стадий: открытия наследства и его принятия. Открытие наследства допускалось только в имуществе умершего физического лица. Однако не всякое лицо способно быть наследодателем и наследником.

Наследодателем признавалось лицо, которое при жизни могло быть носителем наследственных прав и обязанностей, лицо, способное иметь активное имущество[4].

В древнейшем праве рабы и даже подвластные дети не могли быть наследодателями. В позднейшем праве запрет распространяется уже только на частных рабов, т.к. и подвластные дети, и общественные рабы получили право на пекулий.

Не могло быть наследодателем юридическое лицо. Наследство не открывалось после смерти римлянина, подвергнутого наказанию за преступление в виде caрitisdeminutiomedia.

Наследником могло быть как физическое, так и юридическое лицо, которому переходило наследство умершего.

Наследниками могли быть даже рабы, а также дети, зачатые при жизни наследодателя и родившиеся после его смерти. Наследников могло быть несколько, и они назывались сонаследниками. Не могли быть наследниками: перегрины и римляне, подвергнутые caрitisdeminutiomedia, дети государственных преступников, вероотступники, вдова, нарушившая траурный год.

Моментом открытия наследства является момент смерти наследодателя. Однако в некоторых случаях наследство открывается позже его смерти: если наследник по завещанию назначен под условием – при наступлении этого условия, если наследник зачат, но не рожден – с момента его рождения.

Для того чтобы стать обладателем наследственного имущества, необходимо вступить в наследство.

В римском праве различали две категории наследников: необходимые и добровольные.

Необходимые – это лица, находящиеся на момент смерти наследодателя под его властью. Это были подвластные дети и рабы по завещанию. Они приобретали наследство в момент его открытия помимо своей воли. Отказаться от наследства они не могли. Это правило было установлено в интересах кредиторов наследодателя. Преторскими эдиктами впоследствии это несправедливое положение наследника было изменено. Подвластным было предоставлено право воздержаться от наследства посредством невмешательства в его дела, а рабам – право отделить собственное имущество от наследства.

К добровольным относились все остальные наследники, которые в момент открытия наследства не находились под непосредственной властью наследодателя. В случае открытия наследства, оно им только предлагалось. Они имели право принять наследство или отказаться от него.

Форма волеизъявления о принятии наследства была разной в зависимости от исторического периода. В древнейшее время необходим был особый торжественный акт – cretio, когда в присутствии свидетелей наследник заявлял о принятии наследства. В позднейшее время волеизъявление выражалось или путем устного неформального выражения своей воли, или путем совершения действий, свидетельствующих о наличии воли принять наследство (принятие мер к охране наследственного имущества, управление им)[5].

По цивильному праву срока для вступления в наследства не было. Однако он мог быть определен в завещании. Если такое указание отсутствовало, кредиторы имели право вызвать наследника в суд для ответа, будет он принимать наследство или нет. Если он отказывался отвечать, претор устанавливал ему для размышления срок 100 дней. Если лицо не приняло наследство в 100 дней, то оно признавалось отказавшимся от него.

По праву Юстиниана молчание наследника рассматривалось как принятие наследства.

Порядок приобретения наследства по преторскому праву был иной. Приобретение происходит путем обращения к претору. Поэтому эта форма могла быть только добровольной. Обращаться к претору можно было родственникам по прямой линии в течение года, со времени открытия наследства, другим наследникам - в течение 100 дней.

Допускался отказ от наследства. После отказа нельзя было принять наследство, но для лиц моложе 25 лиц допускалась реституция.

С момента открытия наследства и до принятия его добровольными наследниками проходил определенный период времени. В течение этого времени наследственное имущество не имеет видимого хозяина, оно называлось лежачее наследство, как бы ожидающее своего субъекта. По древнейшему праву оно рассматривалось как бесхозяйное. Его мог присвоить любой, и это не считалось кражей. Провладев им один год, лицо, захватившее наследство, становилось собственником. В классическом праве лежачее наследство перестало считаться бесхозяйным. По требованию наследников вещи, захваченные третьими лицами, подлежали возврату, а позже расхищение наследства стали признавать преступлением.

Постепенно в римском праве сложилось понятие наследственной трансмиссии. Трансмиссия заключалась в переходе права наследования к наследникам лица, призванного к наследованию, но не успевшего принять его ввиду смерти в течение одного года с момента, когда наследнику стало известно об открытии наследства[6].

Ответственность наследников по долгам наследодателя.

С принятием наследства на наследника переходили все обязанности наследодателя, за исключением строго личных, имущество наследодателя сливалось с имуществом наследника. Такое слияние могло быть невыгодно как кредиторам наследодателя, так и наследникам.

Кредиторам наследодателя было невыгодно тогда, когда у наследника были свои долги перед своими кредиторами. Для этого претором был установлено, что слияние имущества происходило только после удовлетворения претензий кредиторов наследодателя. Если же долги наследодателя превышали его активное имущество, слияние было невыгодно наследнику. Юстиниан установил правило, по которому наследники отвечали по долгам наследодателя в пределах стоимости описанного в присутствии нотариуса и свидетелей наследства[7].

§ 2. Открытие и принятие наследства

Процесс перехода имущества умершего к наследникам состоит из двух стадий: открытия наследства и его принятия.

Открытие наследства по римскому праву допускалось только в имуществе умершего физического лица.

Однако не всякое лицо способно было быть наследодателем и наследником.

Наследодателем признавалось лицо, которое при жизни могло быть носителем наследственных прав и обязанностей лицо, способное иметь активное имущество.

В древнейшем праве рабы и даже подвластные дети не могли быть наследодателями.

В позднейшем праве запрет распространяется уже только на частных рабов, поскольку и подвластные дети, и общественные рабы получили право на пекулий.

Не могло быть наследодателем юридическое лицо.

Наследство не открывалось после римлянина, подвергнутого наказанию за преступление в виде capitis deminutio media.

После смерти перегринов наследование открывалось по праву их государства.

Наследником (heres) могло быть как физическое, так и юридическое лицо, которому переходило наследство умершего.

Наследниками могли быть даже рабы, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся после его смерти дети. Наследников могло быть несколько, и они назывались сонаследниками.

Не могли быть наследниками:

перегрины и римляне, подвергнутые capitis deminutio media

дети государственных преступников, вероотступники, еретики

вдова, нарушившая траурный год

родственники малолетнего, не испросившие ему опекуна.

Момент призвания к наследству (момент открытия наследства) не всегда одинаков.

Обычно это момент смерти наследодателя - в случае наследования определенным лицом по закону или по завещанию.

В других случаях момент призвания к наследству наступает позже, например:

если наследник по завещанию назначен под условием - по наступлению этого условия

наследник зачат, но не рожден - с рождением.

Чтобы приобрести наследство, стать обладателем наследственного имущества, следовало вступить в наследство.

В римском праве различали две категории наследников: необходимые и добровольные, или посторонние.

Необходимые - это лица, находящиеся в момент смерти наследодателя под его непосредственной властью. Это были подвластные дети и рабы по завещанию (Гай, 2.156)113.

Они приобретали наследство в момент его открытия помимо своей воли. Отказаться от принятия они не могли. Такой закон был установлен для предотвращения ущерба кредитору в случае пассивного наследования. Преторскими эдиктами это несправедливое положение наследника впоследствии было изменено. Alieni iuris было предоставлено право воздержаться от наследства посредством невмешательства в его дела, а рабам - право отделить собственное имущество от наследства.

К добровольным наследникам относились все остальные наследники, которые в момент открытия наследства не находились под непосредственной властью наследодателя. Гай их называет посторонними (Гай, 2.161)114. В случае открытия наследства оно им только предлагалось.

Они имели право принимать наследство или отказываться от него.

Форма волеизъявления была разной в зависимости от исторического периода. В древнейшее время необходим был особый торжественный акт - cretio в позднейшее время волеизъявления выражалось или открытым бесформальным выражением, или путем совершения действий, свидетельствующих о наличии воли принять наследство (простое фактическое вступление в наследование).

Crеtio - торжественная устная форма - в присутствии свидетелей наследник заявлял о принятии наследства. Эта форма вышла из употребления в послеклассическую эпоху, была упразднена Юстинианом.

Фактически вступить в наследование означало действовать в качестве фактического наследника, т.е. пользоваться наследственными вещами как наследник (Гай, 2.166)115.

Срок вступления наследства

По jus civile срока для принятия наследства не существовало. Однако он мог быть определен в завещании.

Если такое указание отсутствовало, кредиторы имели право вызвать наследника в суд для ответа, будет он принимать его или нет. Если он отказывался отвечать, кредитор мог потребовать открытия конкурса над наследством. Претор устанавливал срок для размышления в 100 дней для ответа. Если лицо не приняло наследство в 100 дней, то оно признавалось отказавшимся от него. По праву Юстиниана молчание наследника рассматривалось как принятие наследства.

Порядок приобретения bоnorum possessio (преторское наследование) иной. Приобретение происходит через испрашивание у претора. Поэтому эта форма может быть только добровольной, в связи с чем здесь не могло быть необходимого наследования. Испрашивать bonorum possessio можно было в течение одного года со времени открытия наследства нисходящим и восходящим наследникам, другим наследникам - в течение 100 дней.

Допускался отказ от наследства, вступление в которое еще не произошло. Оно не осуществлялось в какой-то торжественной форме (можно было в явной или молчаливой форме). После отказа нельзя было принять наследство. Но для лиц моложе 25 лет допускалась реституция.

С момента открытия наследства и до его принятия добровольными наследниками проходил определенный период времени. В течение этого периода времени наследственное имущество не имеет видимого хозяина. Наследство в это время называется лежачим. По древнему праву оно считалось бесхозяйным. Его мог присвоить себе любой, и это не считалось кражей. Провладев им один год, лицо, захватившее наследство, становилось его собственником. Но в период империи по требованию наследников вещи подлежали возврату, а позже расхищение наследства стало признаваться преступлением.

Постепенно в римском праве сложилось понятие наследственной трансмиссии, которая заключалась в переходе права наследования к наследникам лица, призванного к наследованию, но не успевшего принять его ввиду смерти в течение одного года с момента, когда наследнику стало известно об открытии наследства.

Шпаргалки - Римское право - 55 ОТКРЫТИЕ И ПРИНЯТИЕ НАСЛЕДСТВА. ЛЕЖАЧЕЕ НАСЛЕДСТВО. НАСЛЕДСТВЕННАЯ ТРАНСМИССИЯ

Страница 54 из 55

55 ОТКРЫТИЕ И ПРИНЯТИЕ НАСЛЕДСТВА. ЛЕЖАЧЕЕ НАСЛЕДСТВО. НАСЛЕДСТВЕННАЯ ТРАНСМИССИЯ

В римском праве открытие наследства и установление наследников осуществлялись в момент смерти наследодателя.

Право собственности на наследуемое имущество наследники приобретали не в момент открытия наследства, а после его принятия.

За время между открытием наследства и его принятием имущество, входящее в наследственную массу, называлось лежачим наследством (hereditas iacens), так как наследственное имущество никому не принадлежало. В древнейшем римском праве такое имущество считалось бесхозяйным (res nulljus), поэтому любое лицо, захватив его и владев им год, становилось собственником. Позднее в классическом праве для устранения посягательств лежачее наследство до принятия наследниками числилось за умершим, личность которого продолжалась в наследственном имуществе.

Принятие наследства является односторонним действием наследников, которые свидетельствовали о наличии у них желания вступить в наследство.

Способы принятия наследства:

1) прямое волеизъявление наследников

2) фактическое поведение лица, которым оно подтверждает принятие им наследства.

В случае отказа от наследства или нежелания его принимать от наследников первой очереди требовалось особое заявление. Остальные наследники имели «право на размышление» и должны были выразить свое желание о принятии наследства специальным актом или подразумевающими его. При этом отсутствие этих действий или заявлений говорило о переходе права на принятия наследства к следующему наследнику.

Срок для принятия наследства в римском праве не был установлен. Однако принятие наследства являлось регламентированной процедурой. При принятии наследства наследник должен был составить опись наследственного имущества. Моментом принятия наследства считался момент перехода всех прав и обязанностей наследодателя независимо от времени составления описи и факта ее окончания.

В тех случаях, когда наследник умирал, пережив наследодателя и не успев принять наследство, его права на наследство переходили его наследникам. Такое принятие наследства в римском праве получило название наследственная трансмиссия (transmissio).

Наследование по праву представления осуществлялось, если в момент смерти наследодателя в живых из числа нисходящих родственников остались дети от ранее умершего сына или дочери. Они приобретали право на получение той доли, которая досталась бы их умершим отцу или матери, если бы те пережили наследодателя.

В тех случаях, когда на наследство претендовали несколько наследников, они признавались совместными собственниками наследства (сонаследниками), но в пределах своих наследственных долей.

Тема лекции: Наследственные отношения по римскому праву.

Легаты и фидеикомиссы.

1. Наследование – переход имущества умершего лица к одному или нескольким другим лицам. В результате наследования происходит универсальное правопреемство. В то же время римское право знало и сингулярное правопреемство, т.е. предоставление наследнику не всех, а лишь отдельных прав наследодателя. Нормы наследственного права принадлежат к способам приобретения имущества. В развитии римского наследственного права можно проследить четыре этапа: а) наследственное право цивильного права

б) наследование по преторскому эдикту в) наследование по императорскому

г) результат реформ Юстиниана.

Наследование возможно было либо по закону либо по завещанию. Римское право не допускало возможности наследования после одного и того же лица по разным основаниям. Римское право различало понятия открытия наследства и вступления в наследство. Открытие наследства происходит в момент смерти наследодателя. С этого момента у наследников возникает право на получение наследство. Вступление в наследство- это выражение желания принять наследство. В древнейшее время существовало только наследование по закону. После смерти домовладыки все имущество в силу закона оставалось за агнатской семьи. Наследниками признавались только агнаты. Наследственное имущество поровну делились между ними. Когнаты получили право на наследование по закону только в преторском праве.

Позже появилось понятие обязательственного наследования. При обязательном наследовании ближайший родственник наследодателя получил право на часть наследства независимо от воли наследодателя, т.е. обязательная доля ближайших родственников.

2.Римское право предусматривала два вида наследования: наследование по закону и по завещанию.

Общим признаком, определяющим, право на наследство было, родство наследника с наследодателем. Поэтому цивильное право различало три группы наследников: “свои” наследники, агнаты, когнаты.

“Свои” наследники составляли первую очередь и включали детей наследодателя, а также и “необходимыми” наследниками, поскольку получали наследство независимо от своей воли. Если “своих” наследников не было призывались агнаты и наследовал ближайший агнат.

Третьей очереди относились когнаты.

А преторское право установило четыре группы наследников:

- первая очередь включала детей наследодателя

- в четвертую супруг умершего.

Уложение Юстиниана различало пять очередей:

1- все нисходящие родственники

2- восходящие родственники

3- неполнородные ( один из родителей общий)

4- все остальные боковые родственники

5- супруг умершего.

Если не было ни одного из наследников по закону либо они отказались, наследство становилось выморочным.

Наследование по праву представления- это право внуков получить ту долю наследства, которая бы досталась их родителям.

Наследственная трансмиссия- это ситуация, при которой наследник пережил наследодателя, то есть наследство открылось, но не успевал его принять. Так как умер сам. В таком случае наследовали его наследники, поэтому дети в данном случае считались не наследниками деда, а отца.

Завещание – это одностороннее формально- правовое распоряжение лица на случай его смерти, в котором назначен наследник. Завещанию сообщала юридическую силу его форма, которая была выражением воли наследодателя. Цивильное право знало три формы завещания: провозглашение завещателем своей воли в народном собрании завещание воина, объявлявшееся в строю перед сражением завещание посредством манципации, из которой впоследствии выработалась односторонняя завещательная сделка. Условия действительности завещания:

- для составления завещания требовалась в момент составления специальная правоспособность. Специальная правоспособность это- способность быть назначенным наследником.

- специальная правоспособность должна была быть и у лиц, назначаемых в качестве наследников

- необходимо было соблюдать установленную форму завещания

- завещание не должно было нарушать права на обязательную долю.

Наследник в завещании должен быть назначен персонально и поименно. Возможно было подназначение наследника.

“ Иногда мы можем учредить две и более степеней наследников следующим образом: Луций Тиций, будь наследником и прими наследство в ближайшие 100 дней, в течение которых узнаешь и сумеешь принять. Поэтому, если ты не примешь наследство, то не быть тебе наследником, а наследником пусть будет Мевий и примет в течение 100 дней. А затем мы можем подназначать столько, сколько нам угодно. Можно подназначать многих одному или одного многим и, наоборот, многим одного или больше лиц. Таким образом, наследник, назначенный первым, делается наследником после торжественного заявления о принятии наследства, а подназначенный исключается из числа наследников. Не заявив своего намерения принять наследство, наследник устраняется от наследства, хотя бы и действовал в качестве наследника, и его место занимает подназначенное лицо. А затем, если есть несколько степеней(наследников), то с каждым происходит то же на подобном же основании.[4]

3.Имущество собственника становится наследственным с его смертью. Этот факт означает открытие наследства, являющееся условием преемства в имущественных правах и обязанностях наследодателя как законными наследниками, так и в завещании. За время между открытием и его принятием наследниками наследственное имущество не принадлежало никому и именовалось “ лежачее” наследство. После открытия наследства не переходило автоматически в собственность наследников. Для этого они должны были принять наследство. Момент открытия наследства и момент вступления в него совпадал для “свои наследники” и для наследников первой очереди, проживающих совместно с наследодателем до его смерти. Все они обязывались законом к принятию наследства. Принятие наследства- это одностороннее действие наследника, означающее его желание вступить в наследство. Существовали два способа принятия наследства: прямое волеизъявление наследника и фактическое поведение лица, свидетельствующее о принятии им наследства. Принимая наследство лицо приобретает права и обязанности наследодателя. Наследник отвечал по долгам наследодателя, всем принадлежащим ему имуществом. В этих случаях наследник может избежать от неограниченной ответственности, лишь отказавшись от наследства. Отказ от наследства имел место, если наследник прямо заявил об этом. В случае отказа наследство переходило к подназначенному наследнику, или к наследникам по закону. А при отсутствии иных наследников имущество становилось выморочным. Выморочное наследство продолжительный период рассматривалось правом как никому не принадлежащее, собственником которого становился первый его захвативший. Для защиты своих прав цивильному наследнику давался особый иск:- иск об истребовании всей наследственной массы целиком.

  1. Легат- специально установленный завещателем в определенной форме дар, предназначенный крнкретному лицу в качестве вычета из общей наследственной массы. Легат должен был быть прямо указан в завещании. Легат должен был быть установлен в одной из определенных четырех форм:

1) “ легат по виндикации” установливал право собственности легатария на определенную вещь завещателя. Легатарий защищал свои права при помощи виндикационного иска, откуда и название легата

2) “ легат из обязательства” предоставлял легатарию обязательственное право требования от наследника исполнения воли завещателя. Он возникал, если на наследника было возложено обязательство передать что-то легатарию. При данном виде легата легатарий защищал свои права с помощью обязательственного иска к наследнику.

3) Legatum sinendi modo, разновидность “ легата из обязательств”. Наследник обязан был не мешать легатарию взять то, что последнему было отказано.

4) Legatum per praecertionen, разновидность “ легата по виндикации.

Легат возникал после смерти наследодателя. Если легатарий пережил наследодателя. То его право переходило к его наследникам.

Фидеикомиссы- поручение наследодателя наследнику передать какое-либо имущество третьему лицу. В отличие от легата, фидеикомисс вводил обременение для наследников по закону и в начале не имел исковой защиты, выполнение его всецело зависело от чести наследника. Институт фидеикомиссия снял практичесуи все ограничения с завещания по его содержанию и предоставил завещателю почти полную волю следовать только собственным желаниям и намерениям в распоряжении наследством как в части связанных с ним имущественных, так и неимущественных прав. Фидеикомисс имел ряд приемуществ перед легатом:

- фидеикомисс мог быть возложен не только на наследника по завещанию, но и на наследника по закону

- фидеикомисс мог быть установлен в любой форме и необязательно в самом завещании

- фидеикомисс мог быть установлен ранее или позднее самого завещания.

Фидеикомисс приобрел юридически обязательную силу в 1 в. до н.эн. а при Юстиниане слился с легатом. При этом фидеикомисс, как и легат, создавал обязательное для наследника требование со стороны лица, в пользу которого он установлен.

1. Понятие и особенности наследовании по закону

2. Какие виды легатов вы знаете их особенности.

1. Одностороннее действие наследника, означающее его желание вступить в наследство- это

2. Обязательная доля при Юстиниане

Не менее 1/2 того, что причиталось бы при наследовани по закону

Не менее 2/1 того, что причиталось бы при наследовани по закону

Не менее 4/1 того, что причиталось бы при наследовани по закону

Не менее 8/1 того, что причиталось бы при наследовани по закону

Не менее 1/5 того, что причиталось бы при наследовани по закону.

3. Когда наследство становилось выморочным?

Если не было ни одного из наследников по закону и по завещанию либо когда они отказались

Когда не было наследников по закону

Когда по наследству переходило только движимое имущество

Когда не предусмотрена обязательная доля

Если не было ни одного из наследников по завещанию.

Источники:
www.konspekt.biz, lektsii.org, textbook.news, libsib.ru, lektsia.com

Следующие:




Комментариев пока нет!

Поделитесь своим мнением

Сумма цифр: код подтверждения


Вас может заинтересовать

Популярное